關(guān)于法庭辯論的技巧
辯論,也是我們常遇到的一種交流方式,更多的見于學(xué)術(shù)討論中。那么法庭辯論的技巧又應(yīng)該是怎么樣呢?下面小編給大家分享關(guān)于法庭辯論的技巧內(nèi)容,希望能夠幫助大家!
關(guān)于法庭辯論的技巧
一、巧設(shè)二難推理強力質(zhì)證
庭審中,被告乙某說:“假電報是法律顧問草擬的,我不明真相,只是在不改變原意下對個別字句作了潤色,履行了一個文書的謄寫職責(zé),不知者無罪!”
辯護人也稱對電文草稿及謄件進行了認真核對,確認內(nèi)容一致,支持被告人無罪辯解。
公訴人立刻追問道:“那草稿呢?”
被告答:“我照抄后就撕碎扔掉了?!?/p>
公訴人當(dāng)即反駁道:“知情的法律顧問草擬的電報,負責(zé)潤色的經(jīng)濟顧問乙某卻說不知情,兩位顧問在一份電報上捉迷藏,這種詭秘的把戲令人費解:這樣的草稿是否存在過?方才,被告人供述‘草稿’被抄后撕碎扔掉,辯護人則聲稱對‘草稿’與‘謄件’進行了認真核對。試問:你的‘認真核對’發(fā)生在案件破獲之前還是之后?如果在之前,你在本案中是否另有角色?如果在之后,那你從哪里看到的草稿?被告豈不是在撒謊?”被告人與辯護人面面相覷,無言以對。
這是圍繞辯方提出新證據(jù)的存在與否展開的辯論。辯護人稱見過草稿,被告又說草稿“照抄后就撕碎扔掉了”,但眾所周知:辯護人是在案發(fā)后才介入的,根本不可能看到在案件發(fā)生過程中已經(jīng)被撕碎的“草稿”。由此,公訴人利用被告人與辯護人兩個謊言間的矛盾,展開了思維輻射,以一連串詰問,鑄成一柄二難推理的邏輯利刃,將辯方逼入自相矛盾的死胡同:辯護人如果承認是在案件破獲之前看到的,說明自己也涉嫌犯罪;承認在之后,則被告就是當(dāng)庭撒謊,對其進行無罪辯護一點好處都沒有。被告人和辯護人陷于兩難之中,只能啞口無言。
二、活用類比推理贏得辯論
在證據(jù)事實上打不開缺口,被告乙某就在主犯甲某的身份上動腦筋:“甲某是老總,是至高無上的指揮者,我只是一件以服從命令為天職、不知內(nèi)情盲目勞動的工具,何罪之有?”
“鸚鵡會‘說話’,微機能‘寫字’,” 公訴人展開類比推理:“如果被人類用來實施詐騙犯罪,它們就是工具:作為鸚鵡,雖‘說’了騙人的話,作為微機,雖然‘寫’了騙人的字,但那只是‘老總’犯罪意志的復(fù)制與翻版,它們對于自己“說”的話、“寫”的字表達了什么意思,能產(chǎn)生什么后果,會承擔(dān)什么責(zé)任,一概茫然無知,因為不具備人腦所獨有的機能——思維,它們才成為‘以服從命令為天職’,‘不知內(nèi)情盲目勞動’的工具!”
“但是我們遺憾地看到,你不是鸚鵡,也不是微機。你是一個在莊嚴的法庭上都毫不掩飾欺詐本性的自然人,你協(xié)助主犯甲某利用經(jīng)濟合同實施的詐騙活動,致使環(huán)縣毛紗廠蒙受巨額經(jīng)濟損失,已觸犯《中華人民共和國刑法》,構(gòu)成詐騙罪,所以你必須為自己的行為所產(chǎn)生的法律后果承擔(dān)刑事責(zé)任!”
對被告人這種似是而非的推理,如果運用常規(guī)思維進行駁斥,既乏味又費勁。公訴人運用形象思維,列舉鸚鵡、微機進行類比歸謬,深入淺出、通俗易懂地說明了“工具”的概念,并指出工具是沒有“思維”的,不可能成為被告。然后話鋒一轉(zhuǎn),又聯(lián)系到剛剛被告在法庭上的一番狡辯,指出被告是“一個在莊嚴的法庭上都毫不掩飾欺詐本性的人”,自然是有“思維”的,當(dāng)然不會是“工具”,既然不是工具,那么他的行為就應(yīng)當(dāng)受到法律的制裁。公訴人的這番反駁,邏輯嚴密、氣勢恢宏,增強了論辯的感染力。
最終,法庭全面采納了國家公訴人的意見,以合同詐騙罪對各被告人處以刑罰。正如林肯所說的:你可以在一些時間內(nèi)欺騙所有的人;也可以在所有的時間內(nèi)欺騙一些人,但是你沒有辦法在所有的時間內(nèi)欺騙所有的人。這是對詐騙犯罪分子的絕妙判詞!
在法庭辯論中輕松應(yīng)對意外情況的技巧
1.緊追不舍,迫其吐真
在庭審中,律師常常請求合議庭允許他事先調(diào)查過的有利于自己的證人出庭作證,但由于種種原因,證人有時會改變自己已向律師提供的真實證言,或含糊期辭,或作虛假陳述。如果證人的證詞很關(guān)鍵,無疑將會影響到案件的判決結(jié)果。在這種情況下,律師必須引用先行采集的調(diào)查筆錄,追問證人,迫使其客觀作證。
例如,在一法人型聯(lián)營合同糾紛案件的庭審調(diào)查中,由于幾位重要證人均系原先派至聯(lián)營企業(yè)的干部,所以,他們在作證時,有的含糊期辭,有的則作虛假陳述,將虧損及停 產(chǎn)的責(zé)任全推到被告身上。十分明顯,他們在庭上所作的證詞,與事前向被告方律師提供的證詞不盡相同,甚至完全不同。他們所作的虛假證詞,直接影響案件的處理。為此,律師在征得審判長同意后,立即向證人發(fā)問道:“你是糖廠的生產(chǎn)車間主任嗎?”答:“是的。”問:“你們車間在生產(chǎn)管理理上正常嗎?”答:“正常。”問:“既然是正常的,那么你在3月10號跟我們說,原料質(zhì)量粗劣,而且任意加減原來配方,這算不算正常呢?”答:“我說的是一般情況,以前講的情況也是有的?!?/p>
由于被告律師采用這種追問法,幾位證人都證明了原告在管理聯(lián)營企業(yè)生產(chǎn)方面存在的問題,因而也就間接地證明了證人庭上證言虛假性和庭前證方的真實性,從而為自己辯論階段的論辯觀點奠定的堅實的事實基礎(chǔ)。由此可見,在證人證方不穩(wěn)的情況下,利用證人首次作出的客觀證言,刨根問底,無疑是可以奏效的。當(dāng)然,提問要得當(dāng),同時要避免審問式的發(fā)問。
2.提示矛盾,爭取主動
在同一案件中,證據(jù)與證據(jù)間可能會存在矛盾,這些矛盾只要認真細致地研究案卷材料,是完全可以發(fā)現(xiàn)的。但有時由于粗心疏忽,往往等到法庭上出示有關(guān)證據(jù)時才發(fā)現(xiàn)這個問題,而這個問題又會影響到案件的處理。
此時,律師應(yīng)針對出現(xiàn)的新情況,迅速作出反應(yīng),提示矛盾,爭取案件處理的主動權(quán)。例如,在一搶劫殺人案件中,被告人供述,他為圖財,夜間將某工商所值班員殺死,搶走財物若干;后又為劫財,先后殺死二人。法庭調(diào)查時,被告人交代,他在工商所內(nèi)一刀將被害人捅倒,劫取錢物隨即逃走。法庭出示現(xiàn)場勘查照片。辯護人猛然想到閱卷時該照片清晰可見死者脖頸上有數(shù)個刀痕,顯然與被告人僅捅一刀的供述矛盾。于是辯護人向被告人發(fā)問道:“你捅了他幾刀?”“就一刀?!薄罢娴氖且坏秵?”“當(dāng)然是一刀?!薄皠偛欧ㄍコ鍪镜恼掌勒卟眲盘幱腥齻€刀痕,怎么可能只捅一刀呢?”被告人眼見無法解釋,只得承信工商所案是三個作案,他在外放風(fēng),另兩人行劫,事先并未商量要殺人。被捕后想到自己已欠了三條命,終是一死,不如替他們受過,所以就沒有抖出他們。
矛盾提示揭示出來后,辯護人及進提出,鑒于本案可能遺漏罪犯,建議退回補充偵查。補充偵查的結(jié)果,抓獲了漏犯。合議庭考慮,被告人提供了特大犯罪線索,有重大立功表現(xiàn),因而判處被告人死刑緩期二年執(zhí)行。顯然,辯護人的“急中生智”爭取了主動權(quán),最后不僅維護了我國“坦白從寬、抗拒從嚴”的政策的嚴肅性,使被告人得到適當(dāng)?shù)奶幜P,而且?guī)椭痉C關(guān)查清了案情。由此可見,在庭審調(diào)查過程中,如果辯護人或公訴人發(fā)現(xiàn)案件中的矛盾,不妨揭露矛盾,同時在此基礎(chǔ)上向合議庭提出合理化建議,這樣一定會收到令人滿意的效果。
3.調(diào)整思路,集中出擊
如何根據(jù)庭審情況,把握好論辯中一輪、二輪或三輪的時間和內(nèi)容,也是 論辯技巧問題。
一般說來,可在一輪論辯時把論辯觀點處理得原則些,簡練些,在以后幾輪論辯中再進行闡述、發(fā)揮。但也有需要靈活處理的例外情況。例如,在一經(jīng)濟糾紛案件中,由于案情復(fù)雜,出庭證人眾多(司法會計鑒定人和技術(shù)鑒定人也到庭陳述),故法庭辯論開始,原告方律師雖持有大量有利證據(jù),但在發(fā)表代理詞時僅提出原則意見,被告方兩位律師預(yù)計合議庭會在當(dāng)日結(jié)束庭審,二、三輪辯論時間將會很短,甚至沒有,因而必須調(diào)整原定路,將火力集中在一輪辯論中。于是,兩位被告代理人輪番上場,用較長時間充分論證了原告對于糾紛的發(fā)生也負有一闐責(zé)任這一觀點,給合議庭和旁聽者留下深刻的印象。
發(fā)言結(jié)束后,審判長稍加評議本案,即宣布終止法庭辯論,在片得雙方同意后,指揮庭審轉(zhuǎn)入調(diào)解。此時,原告雙方律師已無機會答辯,由于剛才講得原則,給人的印象似乎是沒有多少道理可講;被告方律師由于及時調(diào)整思路,采取集中火力出擊,案件最終以有利被告的調(diào)解協(xié)議結(jié)束。
論辯的應(yīng)變技巧
論辯雙方,在開庭前一般都充分估計對方可能提出的觀點和理由,作了反擊準(zhǔn)備;但在論辯過程中,對方往往會爆發(fā)出一引起事先難以預(yù)料的論辯觀點,而這些論辯觀點有些離題萬里,有些謬誤百出。如果對這種情況聽之任之,不但會使論辯走向歧途,而且勢必損害法律的尊嚴,故必須采取應(yīng)變措施予以對付。
1.直接反駁,拉回正題
在法庭論辯之初,有些公訴人往往脫離起訴書的內(nèi)容,提出新的起訴意見,從而偏離了論辯的主題;有的辯護人往往東拉西扯,辯護沒有針對性。針對這種情況,論辯一方應(yīng)該立即反駁對方,指出對方的辯詞脫離了論辯的主旨,從而把論辯內(nèi)容拉回到主題上來,例如,在一重大走私案中,公訴人在公訴詞中大談某公司走私案的事實及法律依據(jù),然而,起訴書指控的是該公司的業(yè)務(wù)員劉某個犯有走私罪。針對公訴人這一違反法律程序的說法,辯護人馬上指出:”起訴書僅僅指控劉某以公民身分兇有走私罪,因此本案沒有關(guān)于法人犯罪的起訴書;劉某不是公司的法定代表人,起訴書也沒有起訴他應(yīng)代表公司作為被告人,因此本案沒有法人犯罪的被告人;我們沒有受委托作公司犯罪的辯護人,而是為個人被告作辯護人,因此本案沒有法人犯罪的辯掮人。在既無起訴書,又無被告人和辯人的情況下,公訴人憑什么指控該公司犯罪呢?”這一反駁環(huán)環(huán)相扣,鏗鏘有力,不容置疑,緊接著,辯護人就被告人是否有個人走私犯罪行為這一正題進和地?zé)o罪辯護,充分反映了辯護人精到的應(yīng)變能力。
2.追問依據(jù),陷彼窘境
在緊張激烈的法庭論辯中,有的論辯方或是不夠沉著冷靜,或是低估了對方熟悉法律的能力,情急之下會突然提出一些沒有法律依據(jù)的論辯觀點,這時對方只要洞悉了破綻,就可以采用追問依據(jù)的方法,陷彼于窘境,從而取得論辯勝利。例如,在一妨害公務(wù)罪案件中,辯護人突然提出”按照有關(guān)規(guī)定和證據(jù)學(xué)的要求,超過24小進驗傷無效,醫(yī)院的傷情鑒定是超過了24小時才作出的,所以鑒定沒有證明力?!惫V人很清楚沒有哪條法律規(guī)定”超過24小時驗傷無效”,辯護人半路殺出的這一槍是缺乏依據(jù)的,于是立刻發(fā)問:”請辯護人說明’超過24小時驗傷無效’的法律依據(jù)何在!”辯護人深知失言,在答辯時回避了這個問題。公訴人乘勝追擊,在下輪辯論中指出:”我國法律從無24小時驗傷之說,醫(yī)院的傷情鑒定完全具有證明力?!鞭q護人在公訴人這種強大的攻勢下,無法辯解,因而陷入了窘境。最后合議庭采納了公訴人的意見。
3.不辯之辯,擊敗詭辯
不少刑事案件在經(jīng)過偵查和審查起訴后,犯罪事實已經(jīng)清楚,證據(jù)也確鑿充分,因此,辯護人只能根據(jù)已查實的出合乎法律要求的辯護意見,以盡可能地維護被告人的合法權(quán)益,而不能撇開事實和法律進行無謂的詭辯。如果辯護人進行詭辯,公訴人除了嚴辭駁斥外,還可用”不辯之辯”的應(yīng)變方法贏得論辯勝利。例如,在一搶劫案件中,被告人入室,竊得現(xiàn)金兩萬余元,未及出走,被事主歸家發(fā)現(xiàn),事主堵截被告人,被告人隨手拎起一張椅子砸向事主,奪門而出。逃跑中被群眾抓獲。其行為已從盜竊轉(zhuǎn)化為搶劫。公訴人以搶劫罪對被告人提起公訴。被告辯護人辯護說:”被告人是推椅子,不是砸椅子,而且其目的是想弄出響聲,讓事主誤以為他正從側(cè)門逃跑,從而將事主引向側(cè)門,以便從正門逃走。被告人主觀眾上并不想使用暴力,客觀上也沒有使用暴力,因此,其盜竊行為不能轉(zhuǎn)化為搶劫行為,只構(gòu)成盜竊罪,不構(gòu)成搶劫罪?!鞭q護人發(fā)表這一意見時,審判長先是一愣,繼而稍露不耐煩的神色。因為,辯護人的觀點有一明顯漏洞,即如果被告人是想通過推椅子將事主引往側(cè)門的話,那么,椅子的去向應(yīng)是側(cè)門,而且椅子一般不會翻倒,但到過現(xiàn)場的群眾曾提到椅子翻倒在正門口。很顯然辯護人無視案件事實作了詭辯。公訴人冷靜地觀察到合議庭的傾向后,確信勝券在握,無需再辯,于是在二輪辯論中簡潔地說道:”我們的意見已在起訴書和公訴詞中充分闡明,不再重復(fù)。請合議庭判決?!庇捎谄鹪V方鳴鑼收兵,辯護方也只好偃旗息鼓,法庭辯論就此結(jié)束。結(jié)果合議庭以搶劫罪處予被告人刑罰。在這里,公訴人的”我們的意見已在起訴書和公訴詞中充分闡明,不再重復(fù)”的簡單的一句話,既間接地指出辯護人的辯護意見是極其錯誤的,又避開了辯護人的無理糾纏,使辯護人無從再辯。由此可見,在這種情況下,使用不辯之辯的方法反擊詭辯,更能輕松地取得論辯勝利。
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